Понятие патентного права и его предмет

Патентное право: понятие, объекты, субъекты

Патентное правоинститут гражданского права, регулирующий правоотношения, связанные с созданием и использованием (изготовление, применение, продажа, иное введение в гражданский оборот) объектов интеллектуальной собственности, охраняемых патентом. Наряду со средствами индивидуализации (товарными знаками, наименованиями мест происхождения товаров и др.) упомянутые результаты интеллектуальной деятельности входят в число объектов промышленной собственности .

Российское законодательство не содержит в явном виде определения патента, но на практике под патентом понимается документ, выдаваемый от имени государства лицу, подавшему заявку в установленном законом порядке, в подтверждение его прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Патент – официальный охранный документ, выдаваемый от имени государства уполномоченным на то осу дарственным органом. В России этим занимается Патентное ведомство (Роспатент).

«Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец». Под правом авторства понимается право признаваться автором изобретения. Под исключительным правом понимается то, что использование соответствующего объекта возможно либо самим правообладателем, либо с его прямого разрешения.

Наличие патента создает такую правовую ситуацию, когда запатентованное изобретение может использоваться (изготавливаться, применяться, продаваться, импортироваться) обычно только с разрешения владельца патента. Патент выступает на рынке как блокирующее средство, защита патентообладателя от конурентов.

Одна из главных причин возникновения системы па тентования заключается в обеспечении стимулов для со здания новых технологий. Это достигается за счет того, что изобретатель получает исключительные права на коммерческое использование запатентованных изобретений на ограниченный период времени в обмен на публичное раскрытие сущности изобретения. Исключительные права на коммерческое использование позволяют его создателю распоряжаться им без участия лиц, имитирующих изобретение, но не вложивших средства в исследования и разработки, приведшие к появлению изобретения, и получить при его использовании преимущества в конкурентной борьбе.

Таким образом изобретатель получает возможность компенсировать свои расходы на исследования и разработки. Уверенность в том, что патент позволит определенное время быть вне конкуренции, вдохновляет изобре тателя и предпринимателя пойти на риск и произвести затраты на разработку новых изобретений, пригодных для промышленного применения.

Объектами патентного права являются:

Изобретение.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных,) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно:

– имеет изобретательский уровень

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники, являющийся критерием новизны изобретения, включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки на вьщачу патента. Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено (п. 22.3 Правил со ставления, подачи и рассмотрения заявки на вьщачу патента на изобретение). В уровень техники включаются все подан ные ранее в РФ другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных) и все изобретения и полезные модели, на которых в РФ выданы патенты.

Что такое изобретательский уровень изобретения?

Это выражение означает, что изобретение должно представлять собой переход на новый технологический уровень. Должна существовать заметная дистанция между современным уровнем техники и заявленным изобретени ем. Данный критерий патентоспособности служит показателем качественного уровня изобретения, сложности решаемой им задачи. Патентоспособными считаются лишь такие разработки, которые вносят вклад в научный и технический прогресс. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники служит исходной базой для определения не только новизны разработки, но и ее изобретательского уровня (п. 1 ст. 4 Патент ного закона РФ).

Промышленная применимость означает лишь принципиальную возможность использовать изобретение в одной из отраслей деятельности. В соответствии с российским законодательством промышленно применимыми считают ся также методы профилактики, диагностики и лечения заболевания людей и животных. Патентное законодатель ство многих стран не признает эти методы патентоспо собными.

Не являются изобретениями:

– научные теории и математические методы;

– решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

– правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

– программы для ЭВМ;

– решения, заключающиеся только в представлении информации.

Полезная модель.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Это — машины, приборы, механизмы, инструменты, транспортные средства, оборудование, сооружения и т. д.

Условиями патентоспособности полезной модели будут являться новизна и промышленная применимость.

Законодатель не требует наличия изобретательского уровня для полезных моделей. Как видно из определения, в качестве полезной модели может признаваться техническое решение, относящееся только к устройству, в отличие от изобретений, которыми, помимо устройства, могут быть вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

В России не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:

– решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

– топологиям интегральных микросхем.

Промышленный образец.

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленный образец сильно отличается от изобретения или полезной модели, он даже похож на один из объектов авторского права, поскольку имеет в совокупности с художественным решением также конструкторское. Промышленному образцу предоставляется охрана, если по своим признакам он является новым и оригинальным. Примером может служить стеклянная бутылка спрайта, имеющая оригинальный внешний вид изделия.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

– решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;

– объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;

– объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

В России не могут быть объектами патентных прав:

– способы клонирования человека;

– способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

– использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

– иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В настоящее время патентование программного обеспечения на законодательном уровне получило распространение в США. Дискуссии о целесообразности такого подхода идут и в Европе. Патентование программных продуктов защищает его разработчиков, безусловно, сильнее, чем авторское право, но возможности для произвола таковы, что классический баланс интересов автора и общества тут значительно нарушается. Так, с 2013 года в Новой Зеландии законодательно запрещено патентование программного обеспечения.

Система патентования способствует технологическому развитию посредством:

– стимулирования создания новых технологий;

– обеспечения условий для промышленного применения новых технологий;

– содействия передаче технологий;

– создания организационной структуры для поощрения притока иностранных инвестиций.

Одна из главных причин возникновения системы па тентования заключается в обеспечении стимулов для со здания новых технологий. Это достигается за счет того, что изобретатель получает исключительные права на коммерческое использование запатентованных изобретений на ограниченный период времени в обмен на публичное раскрытие сущности изобретения. Исключительные права на коммерческое использование позволяют его создателю распоряжаться им без участия лиц, имитирующих изобретение, но не вложивших средства в исследования и разработки, приведшие к появлению изобретения, и получить при его использовании преимущества в конкурентной борьбе.

Таким образом изобретатель получает возможность компенсировать свои расходы на исследования и разработки. Уверенность в том, что патент позволит определенное время быть вне конкуренции, вдохновляет изобре тателя и предпринимателя пойти на риск и произвести затраты на разработку новых изобретений, пригодных для промышленного применения.

Что представляет собой патентная служба в России?

В России существует единая государственная патентная служба, которая включает в себя следующие звенья:

– Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент);

– Всероссийский научно-исследовательский институт патентной экспертизы;

– Российскую государственную патентную библиотеку;

– Всероссийский институт промышленной собственности и инноватики и др.

Патентное право: понятие, основные положения

Патентное право является понятием, на которое можно взглянуть с двух сторон: объективной и субъективной. В объективном смысле патентное право представляется комплексом правовых норм, регулирующих связи, которые завязываются в процессе создания изобретений и их применение (защищенных патентом), конструктивных макетов, применяемых в промышленной деятельности.

С субъективной стороны патентное право является имущественными или же собственными неимущественными правами определенного субъекта, включающими полномочия на имеющее патент изобретение, промышленный образец или полезную модель.

В основе патентного права лежат ГК, и прочие акты, включающие законы патентного права, а именно, опубликованные государственными исполнительными органами правительства. Они же и проводят нормативно-правовое регламентирование в части интеллектуальной собственности (в наши дни – ведомство по экономическому прогрессу России). Вместе с тем к источникам патентного права можно отнести:

  • Парижская конвенция 1883 г. по охране индустриального достояния (РФ принимает в ней участие с 1965 года);
  • Соглашение о патентной кооперации, подписанное в г. Вашингтон 19.06.1970 г. (Российская Федерация примкнула к нему 29 марта 1978 г.);
  • Евразийская патентная конвенция, которую согласована Москвой 09.09.1994 г. (одобренная ФЗ от 01 июня 1995 г. № 85-ФЗ, в России стала применяться с 27.09.1995 г.)

Сфере патентного права РФ отведена гл. 72 ГК. Параграф 1 представленной главы излагает основные условия, касающиеся патентных прав. А именно, согласно п. 1 ст. 1345 гражданского кодекса патентными правами принято считать творческие права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Здесь же, п. 2 указывает на принадлежность исключительных и авторских прав разработчику изобретения, моделей или образцов. ГК также предполагает случаи, когда автору изобретения могут принадлежать следующие права: на приобретение патента, на получение награды за служебное применение объектов прав.

На основании ст. 1346 на всей площади нашей страны исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы непременно должны быть подтверждены свидетельствами, выдаваемыми государственными исполнительными органами по вопросам интеллектуальной собственности (Роспатентом). Еще ими могут быть документы, регулируемые международными соглашениями РФ и действующими на ее территории.

Создателем изобретения, полезной модели или промышленного образца признается человек, созидательной деятельностью которого изобретается соответствующий объект интеллектуального труда.

Объекты патентных прав

Согласно ст. 1349 ГК объектами патентных прав признаются следующие основные позиции:

  1. итоги интеллектуального труда в научно-технической области, соответствующие утвержденным требованиям ГК по отношению к изобретениям и полезным моделям;
  2. итоги интеллектуального труда в области художественного проектирования, соответствующие утвержденным требованиям ГК по отношению к промышленным образцам.

Существуют и засекреченные изобретения, представляющие собой государственную тайну. На такие создания указы гражданского кодекса распространяют свое действие, если иное не прекословит специально предназначенным нормам ст. 1401 – 1405 данного Кодекса и выпущенными на их основании различны правовым актам. Охрану интеллектуальных прав касательно полезных моделей и промышленных образцов, составляющих государственную тайну, Гражданский кодекс не предусматривает.

Согласно п. 4 ст. 1349 ГК России нельзя относить к группе объектов патентных прав такие пункты, как:

  • способы создания человеческих клонов;
  • методы видоизменения наследственной совокупности клеток зачаточной линии человека;
  • эксплуатация человеческих эмбрионов в индустриальных и торговых проектах;
  • другие намерения, не отвечающие интересам общества, законам человечности и морали.

Для того, чтобы была возможность взять патент изобретения, полезные модели и промышленные образцы должны удовлетворять всем требованиям, условия которых определены в ст. 1350 – 1352 ГК.

Правовая защита изобретения

П. 1 ст. 1350 ГК раскрывает изобретение следующим образом: в виде изобретения охраняются технические идеи в различных сферах, имеющие отношение к продукту (а именно, устройству, веществу, роду микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процедуре реализации действий над физическим объектом с учетом применения материальных средств). Согласно абз. 2 п. 1 данной статьи правовую защиту изобретение получает в случаях, если оно:

  • оказывается новым;
  • характеризуется изобретательским уровнем;
  • применимо в промышленности.

Изобретение признается новым в том случае, если оно незнакомо из уровня техники и, ко всему, если для эксперта очевидным образом не следует из него, то изобретение обладает изобретательским уровнем. Одновременно с этим уровень техники включает различные сведения, получившие мировую общедоступность до момента получения преимущества и получения создания. Изобретение считается промышленно применимым, если оказывается возможном его использование в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и в прочих экономических или социальных отраслях.

На основании п. 5 ст. 1350 ГК изобретениями не принимаются:

  • открытия, кроме того общенаучные концепции и общие математические приемы;
  • решения, касающиеся именно облика создания и удовлетворяющие общеэстетические потребности;
  • условия и варианты игр, умственной или хозяйственной деятельности;
  • программное обеспечение для ЭВМ;
  • решения, конкретно предоставляющие информацию.
Читайте также:  Договор дарения по доверенности от дарителя (образец)

П. 6 ст. 1350 ГК регулирует перечень изобретений, которые не попадают под правовую охрану. К ним относятся:

  • виды растений, пород животных и истинные варианты их выведения, не принимая во внимание микробиологические методы и продукты, добытые таким путем;
  • топологиям интегральных микросхем.

Ст. 1351 ГК определяет полезную модель как охраняемое техническое решение, имеющее отношение к устройству. Полезная модель располагает правовой охраной, в том случае, если она новая и применима в индустрии. Правовая охрана не предоставляется объектам, выступающим в качестве полезной модели (согласно п. 6 ст 1350).

Промышленный образец

На основании ст. 1352 ГК в роли промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение объекта индустриального или кустарно-ремесленного производства, раскрывающее его внешний облик. На промышленный образец выделяется государственная защита, если по своим характерным признакам он является новым и подлинным.

К таким признакам относятся находящие художественными и (или) удобными характеристики внешнего образа изделия, а именно форма, модель, узор и гармоничность красок.

Промышленный образец будет считаться новым тогда, когда комплексность его важнейших признаков находят свое отражение на картинках изделия, которые оговорены в перечне существенных признаков промышленного образца, согласно п. 2 ст. 1377 ГК, не известных из данных, явившихся широко распространенными в мире до момента получения преимущества промышленного образца. Промышленный образец будет индивидуальным тогда, когда его главные признаки установлены творческой спецификой изделия.

Изделиям, выступающим в качестве промышленного образца, не предоставляется правовая охрана, если они являются:

  • решениями, обусловленными только технической задачей изделия;
  • объектами архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленными, гидротехническими и иными стационарным сооружениям;
  • объектами неустойчивой формы из текучих, газообразных, сыпучих или им подобным веществ.

В соответствии со ст. 1353 ГК, признание и охрана исключительных прав на изобретение, полезной модели или промышленного образца возможно при наличии факта их государственной регистрации, по итогам которой ответственная служба, занимающаяся делами интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Из ст. 1354 ГК – патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливает:

  • преимущество изобретения, полезной модели или промышленного образца;
  • авторство;
  • исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Охрана прав на создания или полезный объект осуществляется согласно патенту, в котором устанавливается формула изобретения или полезной модели, регулирующая масштаб охраны. П. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК предусматривают описание и эскизы для обоснования данного принципа изобретения и полезной модели.

Предписания ст. 1355 ГК предполагают правительственную заинтересованность в создании и участии изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Страна оказывает влияние на авторов изобретений, патентообладателей и владельцев лицензий в виде обеспечения их льготами на основании законов России.

Право промышленной собственности

Понятие патентного права и его предмет

История развития промышленного производства свидетельствует о том, что общество, начиная с определенных стадий своего развития, всегда нуждалось и продолжает нуждаться в существовании управляемой системы материализации информации, имеющей содержанием новые знания о более эффективных средствах производства и предметах потребления, новых материалах и источниках энергии, технологиях и технологических процессах, т.е. в продукции с улучшенными или качественно новыми свойствами и параметрами. Поэтому вполне естественно, что любое государство, заинтересованное в своем развитии, должно не только уделять известное внимание созданию такой системы, но и поддерживать ее на уровне, отвечающем требованиям своего времени.

Ключевым, но, разумеется, не единственным элементом системы материализации технической, технологической и иной информации, имеющей значение для промышленного прогресса, выступает специальное законодательство, которое призвано к регламентации отношений, складывающихся в обществе по поводу технических, технологических и иных новшеств. Это специальное законодательство получило название патентного, а совокупность норм, его образующих, известна под именем патентного права.

Объектами отношений, регулируемых нормами патентного права, выступают результаты технического, художественно-конструкторского и селекционного творчества, т.е. нематериальные блага, являющиеся продуктами творческого труда. Перечень этих нематериальных благ не является постоянной величиной. Исходя из их состава, различают понятия патентного права в узком и широком смысле. В узком смысле патентное право регулирует отношения, объектами которых являются только изобретения, т.е. результаты творчества, представляющие собой техническое решение задачи в какой-либо области человеческой деятельности. В широком смысле патентным правом охватываются отношения, объектами которых выступают не только изобретения, но и иные результаты, получаемые посредством не обязательно технических и художественно-конструкторских, а также биологических решений. Это обстоятельство получило отражение и в учебной литературе по изобретательскому и патентному праву. Так, Б.С. Антимонов и Е.А. Флейшиц относили к объектам изобретательского права изобретения и рационализаторские предложения 1 Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Изобретательское право. М., 1960. С. 58. . Н.В. Миронов и И.Э. Мамиофа рассматривали изобретательские отношения, объектами которых выступают открытия, изобретения, промышленные образцы, рационализаторские предложения и даже товарные знаки 2 Изобретательское право: Учебник / Отв. ред. Н.В. Миронов. М., 1986. . А.П. Сергеев занимает позицию, согласно которой патентное право регулирует личные неимущественные и имущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 3 Сергеев А.П. Патентное право: Учебное пособие. М.. 1994. С. 1. . Аналогичных взглядов придерживается и В.О. Калятин 4 Калятин В О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учебник для вузов. М., 2000. С. 217. . И.А. Зенин включает в перечень объектов патентно-правовой охраны помимо изобретений, полезных моделей и промышленных образцов также и селекционные достижения.

Мы полагаем, что объективно существующие особенности, которые подлежат учету при решении вопросов правовой охраны селекционных достижений, не являются препятствием для отнесения биологических решений к кругу объектов отношений, регулируемых нормами патентного права.

Современное патентное право в объективном смысле представляет собой качественно своеобразную, внутренне упорядоченную, хотя и неоднородную по характеру совокупность норм, которыми надлежит руководствоваться при создании, признании, использовании технических, художественно-конструкторских и биологических решений. Указанная совокупность правовых норм и призвана главным образом обеспечить устойчивость и управляемость функционирования системы материализации информации в сферах промышленного производства и экономического оборота.

Область отношений, которые складываются в связи с созданием, признанием и использованием технических художественно-конструкторских и биологических новшеств, образует предмет патентного права. Указанная область крайне неоднородна по характеру отношений, находящихся под воздействием патентно-правовых норм. Ее основу между тем составляют имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, т.е. отношения, тяготеющие к предмету гражданского права. Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ (в ред. до 1 января 2008 г.) гражданское законодательство определяло в том числе основания возникновения и порядок осуществления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Это был традиционный подход, предопределяющий место патентного права в структуре права гражданского. Он был характерен и для изобретательского права, специфические нормы которого составляли содержание структурных разделов Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик и Гражданского кодекса РСФСР. В доктрине также господствует концепция, согласно которой изобретательское, а теперь и патентное право является частью гражданского права. Следует, однако, отметить, что имели место и иные взгляды на место изобретательского права в системе права. Так, Н.В. Миронов и И.Э. Мамиофа обосновывали позицию, согласно которой изобретательское право, как развившаяся система норм, имеет тенденцию к выделению в самостоятельную отрасль цивилистического профиля подобно семейному или жилищному праву 5 Миронов И.В., Мамиофа И.Э. Некоторые проблемы советского изобретательского права// Вопросы изобретательства. 1985. № 6. .

В действующей редакции п. 1 ст. 2 ГК РФ указание на связь личных неимущественных отношений с имущественными исключено из спектра отношений, регулируемых гражданским законодательством. Как отмечает А.Л. Маковский, «за прошедшие почти полвека ни закон, ни практика его применения, ни наука гражданского права не смогли достаточно ясно и определенно сказать, в чем именно должна состоять и выражаться «связь» личных неимущественных отношений с имущественными для того, чтобы первые могли признаваться полноправным предметом регулирования со стороны гражданского законодательства» 6 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М., 2008. С. 279. .

Согласно действующей редакции указанного пункта гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.

К имущественным и личным неимущественным отношениям, которые регулируются на основе равенства участников гражданского оборота и имеют своим содержанием экономическое и духовное присвоение результатов технического, художественно-конструкторского и селекционного творчества, тесно примыкают отношения по признанию и квалификации заявленных решений. Эти отношения также входят в структуру предмета патентного права. Они строятся на началах власти и подчинения, однако их не следует рассматривать как предмет административного права, а сам процесс экспертизы заявленных решений — как административный по своей природе. В свое время И.Э. Мамиофа показал, что экспертиза является не административным процессом, а процедурной стадией реализации субъективного гражданского права автора на признание его научно-технического достижения и регламентирующие экспертизу нормы являются процедурными, встречающимися в любой отрасли права. Указанные нормы относятся не к административному праву, а к той отрасли, материальные нормы которой обслуживаются данными процедурными нормами. В гражданском праве существует множество норм процедурного характера, которые не колеблют сущности гражданско-правового регулирования отношений, входящих в его предметную сферу. Например, гражданско-правовые отношения в области государственной регистрации недвижимого имущества так или иначе связаны с процессом регистрации, опосредуемым процедурными нормами.

Не входят в предмет патентного права общественные отношения, связанные непосредственно с процессом технического, художественно-конструкторского и селекционного творчества, поскольку нормы права, представляющие собой общеобязательные правила поведения, могут воздействовать только на сугубо репродуктивные деятельностные акты. Творческая же деятельность остается вне пределов правового регулирования.

Понятие, предмет и задачи патентного права

Лекция 5: Понятие патентного права. Получение патента

Понятие, предмет и задачи патентного права

Существуют понятия патентного права как в объективном смысле, так и в субъективном смысле.

Патентное право в объективном смысле – это совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, материальным и моральным стимулированием и защитой права их авторов и патентообладателей.

В субъективном смысле патентное право представляет собой имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами. Поэтому их охрана предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима их использования. Такую охрану обеспечивает только патентное право.

Предметом патентного права является регулируемая им совокупность имущественных и личных неимущественных отношений, связанных с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Патент – это дорогостоящий для общества институт правовой охраны. В течение того периода времени, когда патентообладатель имеет исключительное право на производство какого-то продукта, он будет устанавливать на него такую цену, которая превышает все его производственные затраты. Объем производства при такой монополии будет меньше, чем если бы этот продукт производился на конкурентной основе, с неизбежным в этом случае снижением его цены. Общество несет определенные потери от подобного ограничения объема производства. Эти потери могут быть весьма существенными. Предположим, например, что некая фармацевтическая компания создает сердечный лекарственный препарат, но устанавливает на него такую цену, что только 20% населения, т.е. наиболее обеспеченные люди, могут себе позволить его приобрести. Патентование этого лекарства оборачивается для миллионов людей тем, что они не могут его купить. Вместе с тем без патентования не было бы проведено того исследования, которое привело к появлению нового препарата. По истечении срока действия патента конкурентное производство приведет к падению цены на это лекарство до очень низкого уровня. И именно потому, что патент – это монополия, дорого стоящая обществу, очень важно, чтобы она распространялась ограниченно и только на то, что действительно служит вкладом в уровень развития техники. По этой причине и в международных договорах, и в национальном законодательстве содержится положение о том, что патентную охрану могут получить только изобретения, соответствующие изобретательскому уровню, т.е. своего рода новшества, до этого не известные по уровню техники и по своей сущности не вытекающие просто из имевшихся ранее сведений (т.е. являющиеся не очевидными, а оригинальными). Если же полученный результат – это очевидное следствие уровня развития техники, то он все равно бы возник и без таких побудительных мотивов, как патентование. Определение того, что заявленное к патентованию изобретение является действительно изобретением, а не очевидным решением, процедура не простая и не дешевая. Она требует проведения сравнительного анализа изобретения со всеми иными, на которые когда-либо были выданы патенты, и со всей существующей технической литературой. Выдача подобного заключения в каждой стране всегда являлась делом национальной патентной службы.

Читайте также:  Как досрочно погасить кредит в втб

Польза, приносимая системой патентования, неодинакова в разных странах. Страны, которые экспортируют технологии, извлекают пользу из хороших систем патентования по всему миру, поскольку доходы, приносимые им монопольным владением, а также доходы, получаемые от выдачи лицензий на право пользования их запатентованной собственностью, перекрывают расходы на патентование. С другой стороны, технологически отсталые страны постоянно платят все более высокую цену за патентованную и лицензионную продукцию и редко, или никогда не получают дохода от патентования. Подобная асимметрия породила серьезные противоречия в развитии международного патентного права.

Патентное право: что это такое и для чего служит

Первым законом, с которого началось становление патентного права в России, можно считать появившийся в богатом на события 1812 году закон «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремёслах». С тех пор сфера патентного права неуклонно развивалась и дополнялась. Сегодня это обширная группа правовых норм, достаточно сложная и полная для того, чтобы регулировать отношения изобретателя с государством.

Область действия патентного права

Патентное право — это институт, стоящий на страже интересов изобретателя, защищающий имущественные и неимущественные права автора на плоды его творческой деятельности. Продукты интеллектуального труда — это нематериальное понятие, а потому охранять их от посягательств прямым путём невозможно: любые новые механизмы, технологические процессы, промышленные новинки в принципе нетрудно повторить, то есть, попросту говоря, украсть.

Получить патент — значит обезопасить своё изобретение, полезную модель или промышленный образец от кражи другими лицами

Для этого и было придумано патентование. Если производитель запатентовал принципиально новую модель, скажем, пылесоса, то конкурент не может запросто купить образец, изучить его и наладить выпуск такой же модели под другим названием. Он должен приобрести у патентообладателя право на производство. В таких случаях обычно заключается лицензионное соглашение.

Патент — это специальный охранный документ, который юридически подтверждает авторство и приоритетное право патентообладателя на определённое изобретение.

Радио было изобретено практически одновременно в России и США. Однако Маркони запатентовал своё устройство и, благодаря этому, сделал на нём имя и состояние, а Александра Попова помнят только на родине.

Основные различия патентного и авторского права

Авторское право наравне с патентным является отраслью гражданского права, ориентированной на защиту интеллектуальной собственности. Хотя эти две области имеют между собой много общих черт и зачастую пересекаются, они всё же не являются взаимозаменяемыми.

Таблица: различие патентного и авторского права
Патентное правоАвторское право
Требует подтверждения новизны и ценности изобретенияНе нуждается в оценке
Реализуется с момента регистрации патентаВозникает сразу с момента создания и не требует доказательств и
оформления
Имеет ограниченный срок действияДействует пожизненно плюс 70 лет с момента кончины автора (передаётся
по наследству)
Патент можно продатьАвторское право неотчуждаемо

Патентное право имеет в первую очередь экономическое значение, а авторскоесоциальное и правовое. Лицо, подающее заявку на патент, автоматически считается автором. Допустим, учёный, разработавший технологию, при которой определённый штамм микроорганизмов улучшит качество молока, будет и автором этой технологии, и держателем патента на применение.

Объекты и субъекты патентного законодательства

Если авторское право распространяется на любые результаты творческой деятельности человека, то патентное — только на технические, имеющие ценность в промышленности. А вот книгу, фильм, научное открытие или теорию автор запатентовать не сможет. Другими словами, на идеи патенты не выдают.

К объектам патентного права относят следующие результаты интеллектуального труда:

  1. Промышленный образец — конструкторское решение, от которого будет зависеть внешний вид изделия. Это определение не относится к чисто эстетическим, дизайнерским изменениям.
  2. Изобретение — техническое решение определённой задачи на изобретательском уровне, обладающее новизной и возможностью применения в производстве.
  3. Полезная модель — новое техническое устройство или его отдельные составные части (например, новый источник питания).
  4. Устройство — система взаимодействующих друг с другом элементов, даже если элементы сами по себе уже были известны.

Взять знакомые всем детали, сконструировать из них новое устройство — и можно подавать заявку на патент!

Субъектами патентного законодательства выступают граждане: авторы (соавторы), патентообладатели, их наследники или другие правопреемники.

Правовые нормы РФ и международные законы

Можно привести множество примеров, когда модели или технологии, запатентованные в одной стране, оказываются широко востребованы за рубежом. Для таких случаев была разработана сложная система межгосударственных соглашений.

Международная система патентного законодательства

Патентное право основано на принципе национального режима и принципе территориальности.

Первое означает, что любой зарубежный автор имеет равные права с другими авторами — гражданами страны, входящей в Парижский союз. И это очень важно, поскольку принцип территориальности гласит, что законы одного государства не распространяются на соседние страны. Следовательно, патент, выданный на родине, за рубежом будет недействительным, и там придётся регистрировать своё изобретение заново. Зато и отказ в выдаче патента на территории родного государства не влечёт за собой автоматический отказ в любой другой стране.

Компания Microsoft активно скупает патенты, связанные с операционной системой Android. Поскольку ни один производитель не в состоянии выпускать смартфоны без использования этих патентов, Microsoft получает приличные отчисления от таких гигантов, как Samsung, Sony и других, что неизбежно увеличивает стоимость устройств на базе Android. В это же время собственную операционную систему для мобильных Microsoft не облагает никакими патентными поборами.
Так предприимчивое руководство компании превратило нормы патентного права в инструмент борьбы с конкурентами.

Регулирование международно-правовой охраны патентуемых объектов осуществляется международным патентным правом

Началом межнационального сотрудничества по охране интеллектуальной собственности можно считать 20 марта 1883 года, дату принятия Парижской конвенции об охране промышленной собственности. С тех пор она неоднократно пересматривалась и дополнялась, но продолжает оставаться основным документом, регламентирующим отношения стран-участниц Парижского Союза в сфере патентного права. Члены Конвенции продолжают совершенствовать систему правовых взаимоотношений, добиваясь баланса между экономическими выгодами и соблюдением законных норм каждого государства.

Среди договоров последнего времени стоит выделить Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности — ТРИПС, обязательное к исполнению во всех странах-участницах Всемирной торговой организации. Этот документ важен тем, что его подписание впервые утвердило международные правила охраны интеллектуальной собственности и принципы разрешения споров относительно нарушения прав на изобретения.

Видео: какая польза от патента

Охрана изобретательских прав в РФ

Россия активно сотрудничает с мировым сообществом в сфере унификации правил патентного права. Свидетельством этому могут служить многосторонние договоры, заключаемые нашим государством с ближними и дальними соседями.

Основным источником патентного права в Российской Федерации, помимо международных норм, служит Гражданский Кодекс Российской Федерации. Глава 72 полностью посвящена этому виду правоотношений.

Обратите внимание: Патентный Закон, на который до сих пор ссылаются некоторые источники, действовал на территории России с 1992 года, но утратил свою силу в 2008 году.

К патентным правам Гражданский кодекс относит следующие виды прав:

  1. Право на авторство, отказаться от которого нельзя ни при каких обстоятельствах.
  2. Право на получение патента: может передаваться другому лицу на основании договора или по наследству.
  3. Исключительное право на объект — изготовление, применение, продажа.
  4. Право преждепользования — относится к случаям, когда некое лицо независимо от автора изобретения некоторое время уже использует запатентованную модель или технологию. Тогда предприятие имеет право продолжать пользоваться своими техническими новинками, не заключая соглашения с патентообладателем.

Статья № 1360 ГК РФ предусматривает специфическое право, невыгодное держателю патента: Правительство РФ обладает властью разрешить использование промышленного образца или изобретения, если это соответствует интересам национальной безопасности и обороны, не запрашивая согласия автора. Изобретателю в этом случае полагается соразмерная компенсация от государства.

Уровнем ниже Гражданского Кодекса идут подзаконные источники: Постановления Правительства РФ, ведомственные приказы и акты Роспатента или Минобрнауки, которые регламентируют более частные моменты.

Иногда можно встретить выражение «получить патент на товарный знак». Возникло оно, вероятно, оттого, что заявки на экспертизу и регистрацию товарного знака принимает всё тот же Роспатент. Однако товарный знак не является техническим объектом, поэтому владелец получает не патент, а свидетельство о регистрации.

Перед выдачей сертификата Роспатент проводит экспертизу на уникальность заявленного логотипа

Регистрация патента

Рассмотрением заявок о патентовании изобретений занимается государственная организация Роспатент. По заявке, поданной автором, проводится экспертиза, на основании которой выносится решение о выдаче патента или об отказе в регистрации прав.

Для регистрации патента требуются следующие документы:

  • заявление от автора и лица, имеющего право на получение патента, если эти права были переданы автором;
  • описание объекта патентования;
  • чертежи, формулы и иные материалы, необходимые для понимания и оценки изобретения;
  • реферат.

Оформление патента облагается государственными пошлинами. Точные затраты можно рассчитать на калькуляторе сайта Роспатент.

Патент выдаётся в течение двух недель с момента регистрации.

Срок действия исключительного права (патента):

  • на изобретения: 20 лет;
  • на полезные модели: 10 лет;
  • промышленные образцы: 5 лет.

По истечении этого срока изобретение приобретает статус общественного достояния, то есть становится доступно для любого производителя.

Любопытный факт из области патентования: по сей день в мире никто не знает, кто изобрел пожарный кран, так как патент на эту разработку сгорел в огне

Нарушение патентных прав

Споры, возникающие при осуществлении прав на интеллектуальную собственность, обычно связаны с оспариванием авторства, нарушением права на использование изобретения или размерами и сроками выплат вознаграждения. Как и другие гражданские дела, эти разногласия решаются в судебном порядке.

Параграф 8 главы 72 ГК РФ предусматривает следующее возмещение ущерба на выбор правообладателя:

  • в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, соответственно решению суда;
  • в двукратном размере стоимости за право использования изобретения (вознаграждение, отчисляемое автору).

Возмещение убытков — не единственная кара для нарушителя патентных прав. Если дело касается продажи товаров, то решение суда, скорее всего, повлечёт за собой изъятие и уничтожение товарных запасов ответчика, ведь его продукция будет признана подделкой. В случае украденных технологий, власти приостановят производство, что также чревато потерей прибыли.

Видео: нарушение изобретательских прав

Значение дальнейшего развития патентного законодательства трудно переоценить. Несомненно, что патентные нормы защищают интеллектуальный труд надёжнее, чем авторские права. А увеличение мотивации изобретателей идёт на пользу мировой промышленности и прогрессу.

Патентное право. Понятие, предмет и источники

Патентное право в объективном смысле – сово­купность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возни­кающие в связи с признанием ав­торства и охраной изобретений, полезных моделей и промышлен­ных образцов, путем установле­ния режима их использования, материального и морального сти­мулирования и защиты прав их авторов и патентообладателей всубъективном смыс­ле – это имуществен­ное или личное не­имущественное право конкретного субъекта, связанное с опреде­ленным изобретени­ем, полезной моделью или промышленным образцом.

Предмет патен­тного права – это регулируемая им сово­купность имущественных и личных неимущественных отношений, связанных с со­зданием и использованием изобретений, полезных моделей и промыш­ленных образцов.

Источники патен­тного права – юридические акты различных государственных органов, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (виды источников рас­смотрены в вопросе 3 «Источники авторского права», пункты 2-6). Вследствие функциональной связи норм патентного права с нормами других отраслей права его источниками служат преимущественно ком­плексные нормативные акты:

– Гражданский кодекс РФ;

– основы гражданского законодательства;

– Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3517-1;

Читайте также:  Какие Документы Нужны Для Выезда В Турцию С Ребенком

– принимаемые на базе Патентного закона законодательные акты республик, входящих в состав РФ;

– Положение о патентных поверенных (утверждено Постановле­нием Совета Министров РФ от 12 февраля 1993 года № 122);

– Правила проведения аттестации и регистрации патентных по­веренных от 16 февраля 1993 года №6 (зарегистрированы Минюстом РФ 24 февраля 1993 года № 156);

– Правила подачи возражений и их рассмотрения в Апелляци­онной палате Роспатента от 19 апреля 1995 года (зарегистрирова­ны Минюстом РФ 27 апреля 1995 года № 844);

– другие нормативные акты Роспатента, а также международ­ные соглашения.

2.3.1 Характеристика принципов патентного права

Принципы российского патентного права – отправные идеи, которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат исходной базой для ее дальнейшего разви­тия и разрешения прямо не урегулирован­ных законом ситуаций:

– признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хо­зяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от ее использования, не санкционированного патентообладателем;

– соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества – с другой стороны. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия па­тента определенным сроком, после истечения которого разра­ботка поступает во всеобщее пользование;

– предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобрете­ниями, полезными моделями, промышленными образцами. Для по­лучения охраны заинтересованное правомочное лицо дол­жно оформить и подать в Патентное ведомство особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением опреде­ленной процедуры и в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется;

– положение, согласно которому законом признаются и ох­раняются права и интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во многих нормах патентного права. Прежде всего именно дей­ствительным разработчикам предоставляется возможность получить патент и стать патентообладателями.

2.3.2 Авторы как субъекты патентного права

Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы (п.1 ст. 7 Патентного закона).

Для признания лица автором соответствующе­го решения не имеет зна­чения ни его возраст, ни состояние его дееспособности. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не только приобретают, но самостоятельно осу­ществляют принадлежа­щие им права, вытекаю­щие из факта создания разработки. За лиц, не достигших 14 лет, а также граждан, признанных в установлен­ном порядке недееспособ­ными, все необходимые действия по осуществле­нию принадлежащих им прав совершают их закон­ные представители (роди­тели или опекуны).

Лица без гражданства, про­живающие на территории РФ, пользуются авторскими права­ми на изобретения, полезные модели и промышленные образ­цы в полной мере.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие за пределами России, с учетом международ­ных обязательств России имеют в РФ такие же права, как и рос­сийские граждане, при условии, что государства, гражданами которого они являются или на территории которого они имеют местона­хождение, предоставляют анало­гичные права гражданам РФ или лицам, имеющим постоянное местонахождение в РФ (к участвующим в Парижской кон­венции по охране промышлен­ной собственности, а также к гражданам, проживающим на территории этих государств, применяется принцип нацио­нального режима без каких-либо изъятий).

Если в создании объекта участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Фактом возникновения соавторства явля­ется совместный творческий труд нескольких лиц, выра­зившийся в решении задачи.

Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соавторами. Соавторы сами опреде­ляют форму своего участия в изобретательских отноше­ниях, размер долей в при­надлежащих им правах в связи с созданием объекта промышленной собственно­сти и т.п. Распоряжение принадлежащей им собственно­сти осуществляется по их взаимному согласию, а при возникновении спора опре­деляется судом по иску лю­бого из соавторов.

Понятие патентного права, его предмет и место в системе институтов интеллектуальных прав

Понятие патентного права формировалось с развитием законодательства об объектах патентного права, история которого насчитывает более четырех веков. Первым патентным законом принято считать Декларацию Венецианской Республики 1474 г., хотя и не упоминавшую о патентах и тем более о патентных правах. В соответствии с Декларацией выдавались привилегии, запрещающие всем остальным лицам в течение 10 лет изготавливать созданные автором решения.

Термины “патент” и “патентное право” появились значительно позже. Проведенный А.А. Пиленко анализ истории развития российского и зарубежного законодательства об изобретениях позволяет сделать вывод, что патент появляется с переходом от факультативного (выдача государством привилегии по усмотрению, по соображениям целесообразности) к облигаторному (обязанность выдать патент при соблюдении требований, установленных законодательством) принципу закрепления за автором исключительного права.

Выдача привилегий на изобретения в России началась в середине XVIII в. Первый Патентный закон был принят в 1812 г. и назывался “О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах”. В нем присутствовали элементы облигаторного принципа закрепления прав за автором, что позволяет отнести его к первоосновам российского патентного права. Первым объектом патентного права стало изобретение, признаки которого как охраноспособного объекта – “новое и полезное решение задачи” были определены в Законе 1812 г.

Переход к облигаторному принципу выдачи патентов и придание патенту значения охранного документа позволили в рамках формирования патентного права выделять как права, вытекающие из патента, так и право на патент, что заложило основы формирования обороноспособности исключительного права на изобретения.

В Положении о привилегиях на изобретения и усовершенствования 1896 г. в качестве признаков изобретения назывались отношение изобретения к области промышленности и существенная новизна, а за изобретателем закреплялось право на отчуждение права на получение патента с момента выдачи охранительного свидетельства, удостоверяющего факт поступления прошения, отвечающего формальным требованиям.

В советское время широкое распространение получил термин “изобретательское право” (а не “патентное”). Автору технического решения выдавалось авторское свидетельство. В Декрете от 30 июня 1919 г., утвердившем Положение об изобретениях, изобретением признавалось любое полезное техническое новшество.

Всякое изобретение, признанное полезным государством, могло быть объявлено достоянием РСФСР и поступить “в общее пользование всех граждан и учреждений на особых условиях, в каждом отдельном случае оговоренных или по соглашению с изобретателем, или, в случае несостоявшегося соглашения, принудительно за особое вознаграждение… Авторское право на изобретение сохраняется за изобретателем и удостоверяется авторским свидетельством”.

Уголовным кодексом РСФСР 1922 г. самовольное пользование в корыстных целях чужим изобретением или привилегией, зарегистрированными в установленном порядке, каралось принудительными работами на срок до одного года или штрафом в тройном размере против извлеченной от самовольного пользования выгоды.

Законы СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 “Об изобретениях в СССР” и от 10 июля 1991 г. N 2328-1 “О промышленных образцах” вновь возродили конструкцию патента, оборотоспособности исключительного права и права на подачу заявки, а следовательно, и терминологию патентного права. Названные Законы определяли значение патента как документа, удостоверяющего авторство на изобретение, приоритет изобретения и исключительное право на использование изобретения.

В них же были даны формулировки признаков изобретения и промышленного образца, которые применяются до сих пор. Изобретению предоставлялась правовая охрана, если оно являлось новым, имело изобретательский уровень и было промышленно применимо. К промышленному образцу относилось художественное и художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия. Промышленному образцу предоставлялась правовая охрана, если он являлся новым, оригинальным и промышленно применимым.

Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-1 был введен в действие с момента его опубликования – 14 октября 1992 г. и действовал вплоть до вступления в силу части четвертой ГК РФ. Его новеллы имели чрезвычайно важное значение в тот переходный период: именно им была впервые введена охрана полезных моделей, за работодателем было закреплено исключительное право на служебные объекты, были предусмотрены особенности рассмотрения споров в административном порядке и др.

С 1 января 2008 г. Патентный закон РФ утратил силу, практически все вопросы, включая процедурные нормы о государственной регистрации объектов патентного права, а также договоры о распоряжении исключительными правами на них, урегулированы в настоящее время ГК РФ.

В объективном смысле патентное право представляет собой совокупность правовых норм, образующую подотрасль гражданского права, регулирующую имущественные и личные неимущественные отношения, объектами которых являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Учитывая, что патентное право охватывает нормы не только частного права, но и публичного, прежде всего процедурные нормы о государственной регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, это право условно можно рассматривать и как комплексную отрасль законодательства.

В субъективном смысле патентное право – это интеллектуальные права авторов и иных правообладателей на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Часть четвертая ГК РФ ввела понятие “интеллектуальные права” в противовес понятию “вещные права на материальные объекты”.

В соответствии со ст. 1226 ГК РФ интеллектуальные права охватывают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и др.).

В зависимости от круга объектов отношений, регулируемых патентным правом, в литературе принято выделять понятие патентного права в узком и широком смысле. Как отмечает О.А. Городов, традиционно в узком смысле патентное право регулирует отношения, объектами которых выступают только изобретения, т.е. результаты интеллектуальной деятельности, представляющие техническое решение.

Патентное право в широком смысле, помимо конструкторских и технических решений, охватывает также отношения, связанные с созданием биологических решений. В науке также существует точка зрения, согласно которой к объектам патентного права также относятся товарные знаки, селекционные достижения и рационализаторские предложения.

Предмет патентного права образуют общественные отношения, связанные с созданием, предоставлением правовой охраны и использованием объектов патентного права. На изобретения, полезные модели и промышленные образцы не распространяется режим вещных прав.

В соответствии с общими положениями части четвертой ГК РФ автору и (или) патентообладателю принадлежит совокупность имущественных и личных неимущественных прав. Указанные права принадлежат одному лицу, если оно является одновременно автором и патентообладателем.

Исключительное право на изобретение (ст. 1350 ГК РФ), полезную модель (ст. 1351 ГК РФ) или промышленный образец (ст. 1352 ГК РФ) принадлежит патентообладателю в соответствии со ст. 1229 ГК РФ и охватывает их использование любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, предусмотренными п. п. 2 и 3 ст. 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Наряду с исключительным правом ГК РФ устанавливает личное неимущественное право – право авторства, а также иные права, а именно право на получение патента и право на вознаграждение за служебный объект.

Главное место в системе источников патентного права занимают национальные нормативно-правовые акты:

  • Конституция РФ;
  • Гражданский кодекс РФ (часть четвертая);
  • Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ “О патентных поверенных”;
  • указы Президента РФ;
  • постановления Правительства РФ;
  • ведомственные нормативные правовые акты Федеральной службы по интеллектуальной собственности (в том числе административные регламенты).

К источникам патентного права, помимо российских правовых актов, также относятся международно-правовые договоры, конвенции, соглашения, участницей которых является Российская Федерация.

Отдельные положения о международно-правовой охране патентных прав нашли свое отражение в общих документах, касающихся охраны интеллектуальной собственности: например, в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (подписана в г. Стокгольме 14 июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г.), и Всемирной декларации по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 г.

К универсальным договорам в области патентного права относятся:

  • Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.;
  • Вашингтонский договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.;
  • Договор о патентном праве (Женева) от 1 июня 2000 г.;
  • Страсбургское соглашение о международной патентной классификации от 24 марта 1971 г.;
  • Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов от 8 октября 1968 г.;
  • Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов от 6 ноября 1925 г.;
  • Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 г.
    Россия также является участницей ряда многосторонних региональных соглашений о защите интеллектуальной собственности, в том числе Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г.
Ссылка на основную публикацию